по
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Journal of foreighn legislation and comparative law
12+
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О защите авторских прав > Требования к статьям > Политика издания > Редакция > Порядок рецензирования статей > Редакционный совет > Ретракция статей > Этические принципы > О журнале > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат
Журналы индексируются
Реквизиты журнала
ГЛАВНАЯ > Журнал "Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Journal of foreighn legislation and comparative law" > Содержание № 06, 2014
Выходные данные сетевого издания "Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Journal of foreighn legislation and comparative law"
Номер подписан в печать: 1-10.2857142857-2014
Учредитель: Даниленко Василий Иванович, w.danilenko@nbpublish.com
Издатель: ООО <НБ-Медиа>
Главный редактор:
ISSN: 1991-3222
Контактная информация:
Выпускающий редактор - Зубкова Светлана Вадимовна
E-mail: info@nbpublish.com
тел.+7 (966) 020-34-36
Почтовый адрес редакции: 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, дом 6А, офис 211.
Библиотека журнала по адресу: http://www.nbpublish.com/library_tariffs.php

Содержание № 06, 2014
Фоварк-Коссон Б. - Гражданский кодекс Франции с 1804 г. по 2014 г. c. 1017-1022

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66186

Аннотация: Статья посвящена история создания и эволюции Гражданского кодекса Франции, а также его влиянию на правовое развитие современного мира. С момента создания Кодекс служил не только образцом гражданско-правовой кодификации для многих других государств Европы, Латинской Америки, Азии, но и стандартом законодательной техники. В статье анализируются пути развития Гражданского кодекса Франции, существующие проблемы правоприменительной практики, его значение для обеспечения единства нации, консолидации творческих сил, укрепление уважения к праву. Особое внимание обращено на дискуссии о дальнейшей судьбе Гражданского кодекса Франции, развернувшиеся еще в 2004 г., в год его двухсотлетия, и не прекращающиеся до сих пор. Центральное место в этих дискуссиях занимают темы европеизации и интернационализации права, модернизации гражданско-правового регулирования, стремительно развивающихся процессов рекодификации. Автор призывает учитывать европейские и международные стандарты, существующие экономические и социальные условия при модернизации Кодекса и осуществлении рекодификации, подтверждая свои выводы на примере процессов реформирования договорного права, начавшихся во Франции в 2005 г.
Маковский А.Л. - Уроки Гражданского кодекса Франции c. 1023-1025

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66187

Аннотация: В данной статье автор рассматривает французский Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) как результат творческой работы французских юристов и как системообразующий документ, в котором проявляются характерные черты французской правовой традиции. Подчеркивается важность учета такого зарубежного опыта как при совершенствовании отечественного законодательства, так и при научной работе. При этом для указанных целей автором отмечается необходимость наличия переводов французского Гражданского кодекса, которые были бы не только актуальными с фактической точки зрения, включая последние изменения и дополнения, но и носили бы по-настоящему научный характер, давая почву для дальнейшей основательной работы. В статье указывается, что в таких переводах, в том числе содержащих комментарии законодательства, должны присутствовать необходимые ссылки на источники, а также информация об истории изменения соответствующих правовых норм и их прежних редакциях. Автор приводит примеры удачных, по его мнению, переводов, а также указывает на то, каким образом можно было бы улучшить иные переводы французского Гражданского кодекса. При совершенствовании законодательства крайне важным является вопрос сохранения его самобытности при внимательном отношении к собственному гражданско-правовому наследию, без слепого копирования зарубежных норм. По мнению автора, такому отношению следует учиться у французских юристов. На примере принятия Кодекса Наполеона, рассматриваются также вопросы построения законотворческого процесса и соблюдения баланса между конкретизацией и абстракцией при кодификации гражданского законодательства.
Каминская Е.И. - Свобода договора в французском гражданском Кодексе: особенности юридической техники и системного подхода c. 1026-1028

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66188

Аннотация: В статье Е.И.Каминской анализируется механизм действия в французском гражданском праве одного из основополагающих принципов гражданского права – принципа свободы договора (автономии воли), закрепленного в статье 1134 Французского гражданского кодекса. Рассматривается соотношение этого принципа с принципом добросовестного исполнения договора («pacta sunt servanda») и сравниваются подходы французского, российского и отчасти германского законодателя к решению проблемы свободы и долженствования, диспозитивности и императивности в гражданском праве. Автор статьи полагает, что приемы юридической техники, используемые Французским гражданским кодексом в этих целях, являются уникальными. Они позволяют достигать продуманного баланса интересов сторон в договорных отношениях, а также баланса интересов субъектов частного права и государства в целом. Французское гражданское право предусматривает отдельные случаи ограничений воли частных лиц, но на этом не останавливается. С помощью особой юридический терминологии и специально установленных презумпций французский законодатель фактически закрепляет приоритет общественного интереса перед волей частного лица. В этом, по мнению автора статьи, проявляется особое значение, которое французский законодатель отводит началам «естественного права», о чем, в частности, свидетельствует концепция разработки и история применения Французского гражданского кодекса. В этой связи затрагивается общая проблема действия нормпринципов в гражданском праве и тех практических возможностей, которые они открывают.
Захарова М.В. - Категория «правовая система» в теоретико-компаративном знании России и зарубежных стран c. 1029-1033

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66189

Аннотация: В представленной статье автор обращается к опыту гносеологического анализа категории «правовая система» со стороны представителей различных научных школ и течений: позитивистской постпозитивистской, социологической и т.д. Устанавливается, в частности, что с точки зрения объема понятия «правовая система» можно говорить о двух основных методологических платформах в ее оценке – нормативной и социологической. Если в первом случае объем категории «правовая система» исчерпывается лишь нормативной основой, то во втором ее содержание укрупняется за счет новых элементов. Автор подчеркивает, что особое место в системе оценки правовой системы занимает культурно-ценностный подход. Используемый в сочетании с цивилизационной методологической платформой, сложившейся в юридической компаративистике, он способен вскрыть не только формальные стороны правового феномена, но и скрытые его свойства и стороны. Также в статье проводится презентация четырех основных составляющих правовой системы: нормативноправовой, организационно-правовой, функциональной и идеологической. По ходу изложения материала автор делает вывод о необходимости интенсификации исследований означенного феномена в рамках общей теории права.
Лафитский В.И. - Пространство и время в сравнительно-правовом измерении c. 1047-1051

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66191

Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому измерению времени и пространства как фундаментальных категорий права. Изначально, с момента рождения права, они воспринимались как его имманентные свойства, определявшие его временные и пространственные пределы. В доказательство этого тезиса в статье анализируются священные писания и первые светские законодательные акты. Так, Тора, а вслед за ней Ветхий Завет закрепляли такие свойства (проявления) времени в законодательстве и в правоприменительной практике, как вечность, прерывность, избирательность и прекращение действия, цикличность развития, детерминированность (неизбежность) наступления событий или юридических фактов и неподвластность человеку течения времени. Многие из указанных временных свойств права можно обнаружить в коранических, ведических, других священных писаниях, а также в памятниках светского законотворчества разных эпох и правовых традиций. В дальнейшем правовом развитии временные свойства права не оставались неизменными. Они менялись, приобретали новые черты, сохраняя, вместе с тем, неразрывную связь с теми первоисточниками, которые дали им жизнь. В священных писаниях и в памятниках правотворчества древности можно обнаружить и разные пространственные свойства (проявления) права. Тора, Коран, священные книги индуизма, буддизма, других религиозных традиций выделяли пространство суверенной власти государств, которое ограничивалось их территориальными границами и могло включать анклавы чужеродного права. Вместе с тем, существовало также пространство религиозно-правового индивидуального и общественного сознания, которое выходило за пределы государственных границ. . Такой дуализм пространственных пределов права сохраняется и в наши дни, в частности, в иудейской и исламской правовых традициях. Существовали и другие пространственные проявления права. Наряду с нормами общего действия, были нормы, распространявшие свое действие на некоторые территории государства, определенные этнические, купеческие, ремесленные и земледельческие общины, на отдельные семьи, лица и принадлежащие им объекты движимой и недвижимой собственности. Единство и, вместе с тем, фрагментарность пространственных пределов права сохраняется и в современном праве. Остается и рожденное с древних времен стремление к расширению территориального пространства права за пределы создавших их государств.
Танчев Е. - Конституционный плюрализм и многоуровневое управление в Европейском Союзе c. 1052-1062

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66192

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы многоуровневого управления в ЕС в свете конституционного плюрализма. Автор отмечает, что в современном глобальном мире конституционный плюрализм бросает вызов традиционным правовым учениям, не способным предложить решение вновь возникающим проблемам. При этом сама европейская интеграция трансформировала правовой плюрализм, основывающийся на взаимном существовании национального и международного права, во взаимодействие между различными уровнями конституционных институтов. Современный процесс глобализации все еще находится в поиске своего собственного конституционного порядка и верховенства права и глобальные стандарты взаимодействия с национальными правовыми системами все еще опираются на принцип pacta sunt servanda. Распространение конституционной организации власти на глобальный уровень тесно связано с понятием общественного конституционализма, имеющего отношение к расширению объема правового регулирования, что стало одной из основных тенденций конституционного развития четвертого поколения. Общественный конституционализм сосредотачивает внимание на увеличении числа субъектов, принимающих участие в процессе принятия политических решений, и накладывает ограничения на их действия. Автор отмечает возрастающую значимость международно-правовых стандартов и норм «мягкого права». Они выполняют роль связующего звена между национальным и глобальным конституционализмом и обеспечивают совместимость различных правовых систем в рамках современного конституционного плюрализма.
Федоров А.В. - Введение в Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц как результат объективной обусловленности развития уголовного права в пространстве и времени c. 1063-1067

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66193

Аннотация: В статье обосновывается вывод автора о том, что введение уголовной ответственности юридических лиц является прогнозной тенденцией развития российского законодательства, и раскрывается объективная обусловленность введения такой ответственности. Статья обобщает ранее изданные публикации автора по вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц, отсылая к этим публикациям и акцентируя внимание на обусловленности развития уголовного права в этой части в пространстве и времени. Автор приходит к выводу, что при наступлении социально-экономических перемен часто меняются объект уголовно-правовой охраны и подход к криминализации и декриминализации деяний, связанных с изменившимися экономическими и социальными отношениями. Как следствие, при этом может либо разрушаться сложившееся единообразие правовых решений в определенных группах стран, либо, наоборот, происходить сближение национальных законодательств в отдельных сферах. Обращается внимание на необходимость отношения к праву как к важному элементу в инструментарии системы управления обществом, оказывающему существенное влияние на экономику и общество в целом. При этом указывается, что уголовная ответственность юридических лиц установлена во многих странах мира и предусматривается международными договорами. Констатируется, что присоединение Российской Федерации к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г. в целях создания условия для последующего вступления в члены Организации экономического сотрудничества и развития потребует установления уголовной ответственности юридических лиц за международный подкуп, поскольку, согласно сложившейся практике, к странам – кандидатам на вступление в ОЭСР, предъявляется требование установить исключительно уголовно-правовую ответственность за соответствующие деяния. Приводятся материалы о введении уголовной ответственности юридических лиц в Китайской Народной Республике, которая, как и Российская Федерация, принимает меры по правовому обеспечению перехода от социалистических к рыночным экономическим отношениям.
Кашкин С.Ю. - Пространство и время в интеграционном праве: тенденции и перспективы c. 1068-1074

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66194

Аннотация: Статья посвящена философско-теоретическому анализу понятий пространства и времени в интеграционном праве. Подчеркивается взаимная связь этих понятий, усиливающих свою роль в современных условиях. Отмечается увеличение географических пространственных масштабов интеграционных организаций и усиление их влияния в процессе глобализации, а также сокращение периодов времени, в течение которых происходят сегодня судьбоносные для мира события. Исследуются формы и виды интеграционных организаций через призму взаимодействия и взаимовлияния пространства и времени. Анализируется такое явление как интеграция интеграций, которое рождает новые возможности влияния интеграционных процессов на процессы глобализации и их протекание во времени и пространстве. Особое внимание уделено интеграционному развитию на постсоветском пространстве, особенно в форме Евразийского экономического союза, который совместил в себе черты европейских, азиатских и иных интеграционных организаций и в ходе практической деятельности призван способствовать переводу процессов глобализации в более демократическом, общецивилизационном направлении. Развитие каждой интеграционной организации сопоставляется со стадиями развития человека: рождение, молодость, зрелость, старость и смерть. Даются характеристики каждого этапа, а также тенденции и основные направления развития интеграционного права.
Капустин А.Ю. - Международно-правовое измерение пространства и времени c. 1075-1080

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66195

Аннотация: В статье рассматриваются пространственно-временные характеристики международного права, которые характеризуют международное право как социальный нормативный регулятор межгосударственных отношений. При этом действие международного права в пространстве анализируется с учетом категории объектной сферы международного права и ее соотношения с категориями «пространственной» или «территориальной» сферы действия международного права. Кроме этого, в статье исследованы сложившее в практике международно-правового регулирование использование понятий «территория» и «пространство» не только в смысле качественных характеристик действия норм международного права, но и как конкретного предмета международно-правовых отношений. В этих целях проводится анализ понятия территория и ее отдельных частей, сложившийся в доктрине и практике международного права, а также в национальном законодательстве России. Наряду с этим рассматриваются примеры устойчивого использования термина «пространство» применительно к отдельным объектам международно-правового регулирования (воздушное пространство, космическое пространство и др.), а также нового явления в международном праве – международно-правовых интеграционных пространств (единое экономическое пространство). Рассматривая различные смыслы термина «пространства», вводится новое понятие «внутреннего пространства», под которым понимается нормативное наполнение сферы действия норм международного права или предметной сферы действия международного права. В этой связи отмечается, что исторический прогресс международного права сопровождался неуклонным расширением его внутренних границ. Анализируется международно-правовое временное развитие, которое подчиняется тем же закономерностям социальных изменений, которые можно наблюдать и в иных социальных процессах или системах.
Каширкина А.А. - Продвижение евразийской интеграции во времени и пространстве: действующее и будущее международно-правовое регулирование c. 1081-1086

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66196

Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития и функционирования Евразийского экономического союза как правопреемника Таможенного союза. В работе рассматривается хронологический и пространственный параметры продвижения евразийской интеграции на постсоветском пространстве. В хронологическом аспекте формированию Евразийского экономического союза предшествовали четыре Таможенных союза, созданных в соответствии с международными договорами. С точки зрения пространственного аспекта Евразийский экономический союз расширился за счет вступления в него новых членов – Республики Армения и Кыргызской Республики. В то же время необходимо и дальнейшее расширение Евразийского экономического союза, как за счет наращивания совместных сфер сотрудничества, так и за счет приема новых членов. Отмечается тот факт, что в настоящее время сотрудничество государств-членов Евразийского экономического союза носит достаточно ограниченный характер. Однако достижение даже такого уровня является крупным прогрессом для постсоветских государств. При этом опыт Европейского Союза при строительстве Евразийского экономического союза не может слепо заимствоваться, а подлежит глубокой проработке и адаптации. В статье содержатся предложения по расширению международно-правовой базы Евразийского экономического союза в части разработки и принятия Евразийской антикоррупционной стратегии. При этом подчеркивается позитивная роль международных антикоррупционных стандартов, которые могут быть закреплены в Евразийской антикоррупционной стратегии. Предлагается также заключение международного договора о согласованных подходах государств-членов Евразийского экономического союза к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведению аварийно-спасательных работ. Даются конкретные предложения по структуре и содержанию данного договора.
Лещенков Ф.А. - Обзор работы Четвертого международного конгресса сравнительного правоведения «Пространство и время в международном и национальном праве» c. 1087-1100

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66197

Аннотация: 3-4 декабря 2014 года в Институте законодательства и сравнительного правоведения состоялся IV Международный конгресс сравнительного правоведения «Пространство и время в международном и национальном праве», в котором приняли участие многие ведущие российские и зарубежные ученых, специалисты в области сравнительного правоведения и международного права. В рамках Конгресса были проведены секции «Проблемы суверенитета и пространственных пределов государственной власти», «Действие права во времени в сравнительно-правовой перспективе», «Территории в международном праве: вопросы практики», круглый стол « «Нормы национального права в фокусе международного правосудия», круглый стол молодых компаративистов. «Проблемы современных правовых пространств». На пленарном заседании были представлены основные доклады заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ В.И. Лафитского и заместителя председателя Европейской комиссии за демократию через право Е. Танчева. Пленарное заседание было продолжено в рамках трех дискуссионных сессий: «Международное нормативноправовое и правоприменительное восприятие пространства и времени», «Пространство и время в правовой доктрине и практике государств современного мира», «Гармонизация международно-правовых и национально-правовых моделей пространства и времени». Обзор работы секций и круглых столов, общего и дискуссионных сессий пленарного заседания завершает изложение рекомендаций, принятых на Конгрессе сравнительного правоведения.
Чернухина Л.С. - Уголовно-правовая политика Канады в области защиты детей c. 1132-1139

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66202

Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции формирования уголовно-правовой политики Канады с области обеспечения защиты прав ребенка от посягательств сексуального характера, преступлений, связанных с торговлей людьми, жестоким обращением и неисполнением родителями и опекунами обязанностей по воспитанию детей. Автор обращает внимание комплексный подход в сфере защиты детей от всех форм сексуальной эксплуатации, включающий применение правовой основы для противодействия такой эксплуатации и привлечения виновных к ответственности, разработку инструментов и стратегий для правоохранительных структур и поддержание проектов, связанных с осуществлением профилактической работы и оказанием помощи жертвам преступлений. Общая тенденция развития уголовно-правовой политики Канады в области защиты прав ребенка состоит в ужесточении наказания за совершение преступлений сексуального характера, увеличение уже установленных обязательных минимальных сроков лишения свободы и установление минимального срока в статьях, где такие сроки не были определены, а также расширение видов преступных деяний, преследуемых в уголовном порядке. На территории Канады реализуется множество программ, и действуют специальные службы по защите и реабилитации жертв преступлений. Автором проводится сравнительный анализ норм УК Канады в действующей редакции и редакции по состоянию на март 2012 г. в свете внесения изменений в статьи, содержащие нормы об уголовной ответственности за преступления сексуального характера. Автор подчеркивает важность принятия в 9 декабря 2014 г. Закона о защите Канадцев от преступлений в Интернете. Нормами закона к разряду преступлений отнесено распространение «интимных фотографий и видеозаписей» посредством сети Интернет без согласия лиц, запечатленных на них. Автор полагает, что опыт Канады в области уголовно-правовой защиты детей может быть полезен при выработке российской уголовно-правовой политики в рассматриваемой сфере общественных отношений.
Тепляшин П.В. - Теоретические основы классификации и типологизации европейских пенитенциарных систем c. 1140-1151

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66203

Аннотация: В статье исследуются потребности отечественной науки уго-ловно-исполнительного права и уголовно-исполнительной системы в заимствовании положительно зарекомендовавшего европейского пенитенциарного опыта. Изучается категория «пенитенциарная система» и пределы использования метода сравнительного правоведения в анализе европейских пенитенциарных систем. Подвергаются критике доктринальные позиции о возможности сопоставления отечественной уголовно-исполнительной системы одновременно со всем массивом европейской пенитенциарной системы. Представляется научная основа классификации и типологизации европейских пенитенциарных систем. Выявляются культурно-исторические закономерности становления и развития, характерные правоприменительные черты конкретных типов пенитенциарных систем Европы. В статье используется метод сравнительного правоведения и системный анализ европейской пенитенциарной действительности. Дается методологическое обоснование существования в Европе групп государств с их типичными чертами пенитенциарной практики. Системный подход к исследованию европейской пенологии позволил автору предложить критерии классификации и типологизации европейских пенитенциарных систем. Представлена общая характеристика 10 типов европейских пенитенциарных систем: 1) скандинавской (североевропейской); 2) англо-ирландской; 3) голландской; 4) германской; 5) французской; 6) иберийской; 7) южноевропейской; 8) восточно-европейской; 9) прибалтийской и 10) славянской. Делается вывод о нецелесообразности сопоставлять российскую пенитенциарную систему одновременно со всем массивом европейской.
Акопян О.А. - Новые тенденции в регулировании банковской сферы в США c. 1152-1156

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66204

Аннотация: Предметом исследования являются вопросы и тенденции государственного регулирования банковской сферы в США. Особое внимание уделяется новым законодательным изменениям банковского законодательства в США, созданию новых институтов в финансово-кредитной сфере, а также изменению подходов в регулировании финансовой сферы США в целом. Рассматриваются проблемы в регулировании процессов слияний и поглощений в банковской сфере. В статье описывается целый ряд новых программ, направленных на регулирование банковского сектора, разработанных совместно Федеральной резервной системой США и Министерством финансов США. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также общенаучные и специальные методы: системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, наблюдение, описание, статистический. Также использованы метод документального анализа, метод абстрагирования и обобщения. Основная тенденция в регулировании банковской сферы и всего финансового сектора США в целом знаменует собой переход от периода последовательной либерализации, основанной на теории саморегулирующихся рынков, способных приходить в равновесное состояние и обеспечивать максимально эффективное распределение ресурсов при минимальном вмешательстве государства, к осознанию необходимости ограничения свободы рынка за счет расширения полномочий регулирующих органов.
Крысенкова Н.Б. - Информационные технологии в избирательном процессе Индии c. 1157-1164

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66205

Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям применения информационных технологий в избирательном процессе республики Индия. В современном мире использование информационных технологий в различных сферах жизни общества является нормой, однако, на выборах они только начинают активно применяться как в зарубежных государствах, так и в Российской Федерации. Среди таких технологий широко распространена онлайн-регистрация избирателей, информирование избирателей о ходе голосования, расположении избирательных участков и иной информации, имеющей отношение к избирательному процессу, видео-трансляция голосования и подведения итогов выборов и другие. Индия среди таких государств не является исключением. Автором в статье рассмотрены различные технологии, характерные как для проведения голосования, так и для подготовки и организации выборов, такие как, применение автоматизированных избирательных систем, использование которых началось еще в конце XX века, использование смс-сервисов для информирования избирателей о местах расположения избирательных участков, ходе голосования и предоставления иной информации о выборах, онлайн-регистрация избирателей на сайте Избирательной комиссии Индии. Также автором рассмотрены органы и организации, ответственные за развитие информационных технологий с целью их применения в избирательном процессе.
Рогожкина Т.В. - Определение предназначения экологических нормативов на примере норм законодательства Республики Беларусь и других государств c. 1165-1169

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66206

Аннотация: В статье рассматриваются цели экологического нормирования – одного из значимых элементов правового механизма охраны окружающей среды. Определяется предназначение экологических нормативов, обусловленное целями экологического нормирования. Анализ проводится на основании положений Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», модельного Экологического кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств, модельного закона «Об экологической безопасности», Кодекса об окружающей среде Франции, экологического права Республики Беларусь, Российской Федерации, Индии и США. При написании статьи использовались общенаучные методы и специальные методы, присущие правовым наукам, – сравнительно-правовой и правового моделирования. Излагаются теоретические выводы, необходимые для дальнейшего формирования концепции экологического нормирования, развития правового регулирования в направлении повышения роли экологического нормирования в реализации экологических прав граждан. Так, в ряду экологических нормативов предлагается выделять экологические нормативы, предусматривающие параметры воздействия факторов окружающей среды на человека.
Курбанов Р.А., Шведкова О.В., Белялова А.М., Демина А.Н. - Аналитический обзор докладов и заключений, принятых на 101-й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) c. 1170-1182

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66207

Аннотация: В статье представлена краткая информация о 101-й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), на которой был принят ряд заключений по законодательствам стран – членов Венецианской комиссии, в том числе заключение по Закону Украины об очистке власти, более известному как Закон о люстрации, а также в отношении законодательства Азербайджана, Грузии, Молдовы, Черногории. Также на 101-й пленарной сессии был одобрен Совместный Регламент Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ о свободе объединений.
Конституционное право
Андриченко Л.В., Постников А.Е. - Моделирование законов субъекта Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций c. 980-1002

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66183

Аннотация: Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации было проведено исследование законодательства субъектов Российской Федерации в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Анализ законов субъектов Российской Федерации об аварийно-спасательных службах субъектов Российской Федерации и о защите населения и территорий субъекта Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показал, что эти законы во многом имеют типовые недостатки. Наиболее частые из них – это неоправданная лаконичность регулирования либо дублирование положений федеральных законов, в то же время многие полномочия субъектов Российской Федерации в данной сфере определены недостаточно полно. С учетом результатов проведенного исследования были подготовлены представленные модельные законы субъекта Российской Федерации. Методологическую основу настоящей статьи составляют специально-юридические (сравнительно-правовой, формально-юридический и другие), а также общенаучные методы исследования. Законодательные органы субъектов Российской Федерации должны рассматривать модельные законы как изложенную нормативным языком рекомендацию, которую можно использовать при совершенствовании законов субъектов Российской Федерации. Поэтому следует иметь в виду, что когда в модельных законах речь идет о конкретных сроках, количественных показателях, прямо не предусмотренных федеральным законодательством (например, при регулировании дополнительных социальных гарантий спасателям), они должны обсуждаться с учетом специфических условий соответствующего субъекта Российской Федерации. В ряде случаев в модельном законе предлагается несколько вариантов нормативного решения определенных вопросов.
Искакова Г.Т. - Особенности конституционного регулирования полномочий президента законодательного характера в Кыргызстане c. 1003-1011

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66184

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в правовом регулировании полномочий президента законодательного характера, имевшие место в ряде разных редакций Конституции Кыргызстана 1993 года и Конституции 2010 года. Каждое из полномочий президента законодательного характера исследуется по отдельности, включая право законодательной инициативы, наложения вето на принятый парламентом закон, право принятия указов, имеющих силу закона, и назначения референдума. Изучается осуществление президентом указанных полномочий на деле и влияние этой практики на поведение членов парламента и развитие взаимоотношений между президентом и парламентом. Анализ особенностей наделения президента полномочиями законодательного характера, а также практики их осуществления в Кыргызстане проводится в сопоставлении с опытом других стран и с учетом специфических характеристик разных форм правления. По рассмотрении каждого из полномочий законодательного характера по отдельности, предлагаются рекомендации, выработанные также с учетом соотношения данных полномочий между собой и с полномочиями по определению состава правительства в целом. Вывод статьи: в системах с всенародно избираемым президентом, где парламент не имеет решающего слова в определении состава правительства, наличие огромных полномочий президента в законодательной сфере может привести его к напряженным взаимоотношениям, а то и прямым конфликтам с парламентом. Если президент намерен влиять на законодательное регулирование, то умерению конфликтов способствуют предварительные обсуждения президента с парламентом своих инициатив.
Евстратенкова М.А. - Избирательные системы кантонов Швейцарской Конфедерации c. 1012-1016

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66185

Аннотация: В настоящей статье автор познакомит читателей с избирательными системами, сформировавшимися на сегодняшний день в кантонах Швейцарской Конфедерации. В статье дается общая характеристика порядка избрания высших выборных органов власти кантонов, а также раскрываются особенности избирательных систем кантонов, которые отражают исторический процесс развития и становления составных частей Швейцарской Конфедерации. Избирательная система каждого кантона отличается своеобразием и заслуживает отдельного внимания и изучения. Регулирование избирательных правоотношений в каждом кантоне устанавливается кантоном самостоятельно. Вопросы, которые не были делегированы Конфедерации кантонами, нашли свое закрепление в кантональном законодательстве. Такие вопросы, в первую очередь, касаются порядка избрания члена(ов) Совета кантонов, порядка формирования законодательного органа кантона, порядка избрания правительства кантона, судей первой инстанции, мировых судей и органов МСУ с парламентской структурой. При исследовании избирательных систем кантонов автор дополнил научно-теоретический анализ эмпирическими данными, которые предоставлены в виде таблицы. Столь широкая реализация принципа народовластия в кантонах Швейцарской Конфедерации является одной из знаковых характеристик основ конституционного строя Швейцарии. Таким образом, наряду с федеральным законодательством законодательство каждого кантона Швейцарии отводит важное место закреплению принципа народовластия и институтов представительной и прямой демократии.
Теория и методология сравнительного правоведения
Георгиевский Э.В. - Религиозные посягательства в уголовном праве раннесредневековой Германии c. 1034-1046

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66190

Аннотация: Религиозным посягательствам в уголовном праве древней и раннесредневековой Германии уделялось самое пристальное внимание. Это объясняется тем, что франкская монархия была создана церковью и одновременно церковь в варварском обществе была создана франкской монархией, а франкские короли содействовали укреплению церкви. Это политическое, правовое и социальное взаимопроникновение выражалось в том, что христианство при Меровингах получает характер «привилегированного принудительного учреждения», а принадлежность к нему не являлось уже делом внутреннего свободного убеждения – оно являлось обязанностью подданного государства. Все религиозные преступления в раннесредневековой Германии, получившие отражение в первых варварских правдах, можно условно разделить на две группы. К первой можно причислить преступные деяния, которые перешли в новые законы из времен язычества, но не противоречили христианским законам ни по форме, ни по содержанию. Ко второй относились преступления, посягающие на интересы христианской религии и возникающие уже в христианскую эпоху. Будучи зафиксированными в первых варварских правдах, религиозные преступления еще не были четко систематизированы, в большей степени они посягали не столько на догму, сколько на внешние обрядовые практики, но эти нормы уже достаточно устойчиво и надежно защищали новый объект уголовно-правовой охраны в раннесредневековой Германии – основы религиозного мира.
Международное и европейское право
Осминин Б.И. - Влияние решения Верховного суда США по делу Medellin v. Texas на реализацию международных договорных обязательств США c. 1101-1109

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66198

Аннотация: Конституция США (ст. VI) устанавливает, что «все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны». Верховный суд с давних пор проводит различие между договорами, «эквивалентными акту законодательства», и, следовательно, применимыми в судах, и теми договорами, которые должны быть «исполнены законодателем», имея в виду, что они не могут быть применены в судах, пока не имплементированы Конгрессом и Президентом. Верховный суд подробно рассмотрел доктрину самоисполнимости в решении 2008 г. Medellin v. Texas. В 2004 г. Международный Суд установил, что США нарушили ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях, своевременно не сообщив 51 мексиканскому гражданину об их правах уведомить консульское учреждение об аресте. Верховный суд постановил, что это решение не является непосредственно применимым внутригосударственным правом. Хотя договор может представлять собой международное обязательство, он не является внутригосударственным правом, заявил Суд, пока Конгресс не издаст статуты, имплементирующие его, или в самом договоре не будет выражено намерение, что он является «самоисполнимым» и ратифицирован на этих условиях. Ни один из соответствующих договоров не создает обязательное федеральное право при отсутствии имплементационного законодательства, а такое законодательство не издано. Решение Суда оставляет неясным, является ли несамоисполнимый договор только неприменимым судами или он вообще не обладает статусом внутригосударственного права. Это может поставить под вопрос статус многочисленных действующих двусторонних и многосторонних договоров, в отношении которых не издано имплементационное законодательство и не имеется явного свидетельства, что они являются самоисполнимыми.
Цирина М.А. - Международно-правовое регулирование вопросов прозрачности и открытости деятельности юридических лиц в аспекте бенефициарного владения c. 1110-1120

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66199

Аннотация: Предметом исследования является правовое регулирование вопросов обеспечения прозрачности и открытости в деятельности юридических лиц. В статье анализируются международные договоры, а также акты региональных организаций, действующие в рассматриваемой сфере, в числе которых: Директива Европейского парламента и Совета № 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г., Директива Европейской комиссии № 2006/70/ЕС от 1 августа 2006 г., Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и др. Основное внимание в статье уделено вопросам идентификации бенефициарных владельцев. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах служит целям определения схемы управления юридическим лицом, предотвращения отмывания (легализации) денег, коррупции, а также обеспечения соблюдения налогового законодательства указанными лицами. По результатам проведенного анализа международного правового регулирования вопросов прозрачности и открытости деятельности юридических лиц автором даются рекомендация по совершенствованию российского законодательства в рассматриваемой сфере. Методологический аппарат данного научного исследования составляют успешно апробированные в ходе фундаментальных и прикладных исследований общие и специальные методы научного познания, в числе которых: формально-логический метод, включающий в себя анализ и синтез, аналогию и сравнение; системно-структурный метод; формально-юридический; сравнительно-правовой; метод толкования права и др.
Сыченко Е.В. - Европейский взгляд на свободу профсоюзов: практика Европейского суда по правам человека c. 1121-1125

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66200

Аннотация: В настоящей статья автор анализирует практику Европейского суда по правам человека по рассмотрению дел о нарушениях государствами ст. 11 Европейской конвенции о правах человека, предусматривающую свободу объединения. Данная свобода применительно к профсоюзным объединениям толкуется Судом довольно широко. В статье последовательно рассматриваются ее составляющие, такие как право на коллективные переговоры, право на забастовку или право на защиту от дискриминации, право на свободу выражения мнения и др. Автором были изучены решения Европейского суда по правам человека, размещенные в базе HUDOC, таким образом были проанализированы общие подходы Суда к свободе объединения применительно к профсоюзной деятельности. Практика Европейского суда по правам человека в области трудового права очень мало изучена в виду незначительного количества дел, посвященных непосредственно защите трудовых прав. При этом, несмотря на немногочисленность подобных решений, закрепленные в них правовые позиции Суда имеют огромное значение, как теоретическое, так и практическое. В качестве основного вывода хотелось бы отметить широкий подход Европейского суда к толкованию права на объединение и теоретическую возможность применять подобную широкую трактовку в национальных судах.
Джимбеева Д.В. - Формирующиеся подходы к коллизионному регулированию обязательств из неосновательного обогащения в российском законодательстве c. 1126-1131

DOI:
10.7256/1991-3222.2014.6.66201

Аннотация: В статье рассматриваются изменения, внесенные в раздел VI ГК РФ «Международное частное право» в отношении обязательств вследствие неосновательного обогащения. Анализируются содержащиеся в Регламенте «Рим II» положения о праве, подлежащем применению к рассматриваемым обязательствам, проводится их соотношение с системой российского коллизионного регулирования (статья 1223 и статья 1223.1 ГК РФ). Отмечаются достоинства и недостатки введенных новелл коллизионного регулирования института неосновательного обогащения. На основе анализа положений Регламента автор отмечает современные тенденции коллизионного регулирования кондикционных обязательств (применение автономии воли сторон, влияние принципа наиболее тесной связи). С учетом выявленных тенденций предлагается внесение некоторых изменений в действующие российские коллизионные нормы в области неосновательного обогащения. При написании статьи были применены как как общенаучные (диалектический, системный, структурно-функциональный, методы и приемы формальной логики – анализ, синтез, индукция, дедукция), так и частнонаучные (исторический, формально-юридический, социологический, технико-юридический, сравнительно-правовой, лингвистический) методы познания. На основе проведенного сравнительноправового анализа российских коллизионных норм статьи 1223 ГК РФ и положений Регламента и с учетом выявленных тенденций коллизионного регулирования обязательств вследствие неосновательного автор пришел к следующим выводам: – о необходимости закрепления привязки lex causae condictionis в качестве основного общего коллизионного правила определения права, подлежащего применению; – о целесообразности включения в ст. 1223 ГК РФ правила о применении закона наиболее тесной связи в роли корректирующей привязки в дополнение к установленным коллизионным нормам; – о невозможности применения традиционного традиционного подхода на основе жесткой коллизионной привязки, отсылающей к закону места обогащения, в отношении обязательств из неосновательного обогащения, возникающих в сфере электронных платежей. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, подходом для определения применимого права в таких случаях является применение закона наиболее тесной связи с использованием широкого круга критериев не только по субъекту правоотношения, но и по месту действия или обстоятельства, послужившего причиной наступления обогащения.
Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.